реклама
Бургер менюБургер меню

Михаил Барщевский – Наследство и наследники. Том II (страница 22)

18

Конечно, на практике такое приблизительное обозначение наследственного имущества, нуждающегося в управлении, создает значительные сложности. С одной стороны, позиция нормотворцев понятна. Предусмотреть в законе или других актах все виды имущества, которое будет нуждаться в управлении при наследовании, практически невозможно, особенно с учетом темпа развития технологий, появления разного рода ноу-хау и других явлений. С другой стороны, отсутствие каких-то более четких и ясных критериев того имущества, в отношении которого должно учреждаться доверительное управление, позволяет нотариусам на практике уклоняться от заключения договоров доверительного управления даже в тех ситуациях, когда, казалось бы это необходимо. Так что практика заключения нотариусами договоров доверительного управления наследственным имуществом не столь обширна, как хотелось бы.

В любом случае, согласно пункту 3 статьи 1173 ГК РФ, доверительное управление наследственным имуществом осуществляется в целях сохранения этого имущества и увеличения его стоимости.

Отмечу очень важный момент. Специалисты предупреждают, что самостоятельным объектом доверительного управления наследственным имуществом не могут быть деньги[168]. Это общее правило, касающееся любых договоров доверительного управления, сформулировано в пункте 2 статьи 1013 ГК РФ, исключение из которого может предусматриваться лишь законом.

Доверительное управление осуществляется на основании соответствующего договора. К слову, он может быть заключен не только в отношении наследственного имущества.

Согласно пункту 1 статьи 1012 ГК РФ, по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему (пункт 1 статьи 1012 ГК РФ).

Нотариус в соответствии со статьей 1026 ГК РФ (указанная норма предусматривает законные основания для учреждения доверительного управления – М.Б.) в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (пункт 1 статьи 1173 ГК РФ).

В случае, если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, исполнитель завещания считается доверительным управляющим наследственным имуществом с момента выражения им согласия быть исполнителем завещания (статья 1134, пункт 2 статьи 1173 ГК РФ).

Верховный Суд РФ вносит уточнение в приведенные положения об учредителях доверительного управления наследственным имуществом и разъясняет, что такими учредителями, в том числе в случаях, когда к наследованию призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать только нотариус либо исполнитель завещания[169].

С тем, кто может быть учредителем доверительного управления наследственным имуществом разобрались. Теперь давайте посмотрим, кому такое управление можно доверить.

Согласно пункту 6 статьи 1173 ГК РФ, доверительным управляющим по договору может быть назначено лицо, отвечающее требованиям, указанным в статье 1015 ГК РФ, в том числе предполагаемый наследник, который может быть назначен с согласия иных наследников, выявленных к моменту назначения доверительного управляющего, а при наличии их возражений – на основании решения суда. Обратите внимание, специальная норма о наследовании в вопросе о доверительном управляющем отсылает к общим правилам о договорах доверительного управления, это важный аспект, к которому мы еще вернемся.

Согласно статье 1015 ГК РФ, доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация за исключением унитарного предприятия (пункт 1 статьи 1015 ГК РФ). А в случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения (пункт 1 статьи 1015 ГК РФ).

Управление наследственным имуществом относится как раз к тем самым договорам, заключение которых осуществляется по основаниям, предусмотренным законом (пункт 1 статьи 1026 ГК РФ). То есть по сути, исходя из содержания пункта 1 статьи 1015 ГК РФ, доверительным управляющим наследственным имуществом может быть любое лицо, кроме унитарного предприятия и учреждения.

Тем не менее, здесь есть два нюанса.

Первый: согласно пункту 2 статьи 1015 ГК РФ имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления.

Второй: доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом (пункт 3 статьи 1015 ГК РФ).

Поскольку, как уже отмечалось, специальная норма о наследовании в вопросе о доверительном управляющем отсылает к общим правилам о договорах доверительного управления, эти два исключения применимы и к доверительным управляющим наследственным имуществом.

Таким образом, специалисты справедливо отмечают, что назначить доверительным управляющим наследника, принявшего наследство, нельзя – иначе будет нарушено правило пункта 3 статьи 1015 ГК РФ. При этом наследник, отказавшийся от наследства, может быть назначен доверительным управляющим[170].

Указанное правило необходимо применять в системном толковании с пунктом 6 статьи 1173 ГК РФ, допускающем, как отмечалось ранее, возможность назначать доверительным управляющим потенциального наследника при соблюдении определенных условий.

Вопрос о применения общих норм о доверительном управлении и специальных норм о доверительном управлении наследственным имуществом (как в только что описанном случае) решен в пункте 2 статьи 1026 ГК РФ. Согласно этому пункту правила, предусмотренные главой ГК РФ о доверительном управлении, соответственно применяются и к отношениям по доверительному управлению имуществом, учрежденному по основаниям, предусмотренным законом, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.

ДЛЯ ЮРИСТОВ:

Конечно, формулировка пункта 2 статьи 1026 ГК РФ о применение общих норм ГК РФ «если иное… не вытекает из существа отношений», во многом имеет оценочный характер. Но, тем не менее, такой диспозитивный подход характерен для многих областей гражданского права – например, при регулировании корпоративных договоров и соглашений о создании хозяйственных обществ (пункт 10 статьи 672 ГК РФ), отношений, связанных с исполнением по бездокументарным ценным бумагам (пункт 3 статьи 1491 ГК РФ), общих положений о доверенности (пункт 4 статьи 185 ГК РФ), раздела имущества, находящегося в совместной собственности (пункт 3 статьи 254 ГК РФ), обязательств вследствие причинения вреда и обязательств вследствие неосновательного обогащения (пункт 2 статьи 3071 ГК РФ) и во многих других случаях.

Что же является ориентиром и границей применения столь описательного понятия?

Полагаю, что в любом случае применение пункта 2 статьи 1026 ГК РФ и определение «существа отношений» должно осуществляться исходя из аналогии закона, а если это не соответствует смыслу и содержанию этих отношений – исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (статья 6 ГК РФ). В противном случае будут нарушены базовые начала гражданского права.

До заключения договора доверительного управления наследственным имуществом независимым оценщиком должна быть проведена оценка той части имущества, которая передается в доверительное управление (пункт 1 статьи 1173 ГК РФ). Расходы на проведение оценки относятся к расходам на охрану наследства и управление им (о порядке возмещения таких расходов я уже писал в ответе на вопрос № 11 – М.Б.).

Выгодоприобретатель по договору доверительного управления наследственным имуществом не назначается за исключением случая, если совершен завещательный отказ, предполагающий его исполнение в пользу определенного лица на период совершения действий по охране наследственного имущества и управлению им (пункт 3 статьи 1173 ГК РФ). В таком случае выгодоприобретателем назначается отказополучатель (пункт 3 статьи 1173 ГК РФ).

Согласно общему правилу, договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме (пункт 1 статьи 1017 ГК РФ).

Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества (пункт 2 статьи 1017 ГК РФ). Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество (пункт 2 статьи 1017 ГК РФ).

Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора (пункт 3 статьи 1017 ГК РФ).

Договором доверительного управления наследственным имуществом, наследником которого является недееспособное лицо, должна быть предусмотрена необходимость получения согласия органов опеки и попечительства на совершение сделок по распоряжению наследственным имуществом в случае, если договором доверительного управления доверительному управляющему предоставлено право на совершение таких сделок. В случае, если контроль деятельности доверительного управляющего потребует финансовых затрат, необходимо согласование их размера, источник и способ финансирования и т. п.[171]